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知识产权法综合复习资料(6)

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的创造性劳动成果依法所享有的专有权利。邻接权有广义与狭义之分,狭义的邻接权是指传统意义上的邻接权,包括表演者权、音像制作者权和广播电视组织者权。广义的邻接权,又增加了包括出版者权在内,几乎一切传播作品的媒介所享有的专有权利。

邻接权与著作权一样同属于知识产权的范畴。邻接权是由著作权派生出来的,是著作权的从属权利,它是作品传播者在传播作品的过程中,对传播作品的形式所作的独创性智力劳动成果依法所享有的专有权利。因而,著作权时邻接权产生的前提,而如果没有邻接权的保护,著作权的保护又是不完全的。二者的区别如下:

(1)二者的权利主体不相同。著作权的主体是创作作品的作者,包括自然人和法人;而邻接权的主体是传播作品的传播者,如出版者、表演者、录像制作者、广播电视组织者等,几乎都是法人。 (2)二者的保护对象不同。著作权的保护对象是文学、艺术和科学作品;而邻接权的保护对象是在传播作品的过程中,传播者经过创造性劳动对作品传播所创作的传播形式。

(3)二者的权利内容不同。著作权主要针对作者依法享有的著作人身权和利用作品的著作财产权;而邻接权是针对传播作品的人依法享有的出版者权、表演者权、音像制品者权和广播电台、电视台的广播者权。

(4)二者受法律保护的前提不相同。就著作权而言,作品只要符合法定的条件,一经创作完成即自动获得法律保护;就邻接权而言,传播者要取得邻接权,首先必须取得著作权人准许其传播作品的授权,并以对作品的再现为前提条件,假设没有作品需要传播,邻接权则无从产生。传播者的邻接权受法律保护,必须要有作品的传播利用为前提。 9、专利法规定的不授予专利权的对象?

《专利法》规定,只有符合专利条件或者具有专利性的发明创造,才可能被授予专利权。《专利法》规定不可获专利的主题或者不符合专利法规定条件的对象,就不能被授予专利权。关于这个问题,《知识产权协定》第27条第2款和第3款分别从不同的角度作了规定;我国《专利法》也有相应的规定。

不授予专利权的对象有:1.违反善良风尚的发明创造。我国专利法规定,对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。2.不可获专利的主题。现行法(修订)规定不适用专利法的对象是:(1)科学发现;(2)智力活动的规则和方法;(3)疾病的诊断和治疗方法;(4)动物和植物品种;(5)用原子核变换方法获得的物质。 10、商标注册无效的事由有哪些?

由于商标注册无效而导致撤销的事由有:(1)构成商标的文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合及上述要素的组合违反了商标法的禁用条款和不得注册的规定;(2)注册申请人采用了欺骗手段或其他不正当手段取得商标注册。

第一种情形具体是指,商标注册违反了《商标法》第10条、第11条和第12条关于商标禁用标记和不得注册标记的规定。对第二种情况,以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标,只能由商标所有人或者利害关系人请求商标评审委员会裁定撤销,但是经异议裁定或异议复审裁定的不得

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再以同一事实和理由申请撤销。上述两种商标注册无效事由的区别在于,第一种注册通常不涉及第三人利益,而第二种注册则涉及到第三方的利益,并且在许多情况下构成对第三人合法权利的侵害。 11、什么是商标?

商标(Trademark),俗称牌子,是生产经营者在其商品或者服务上使用的,由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合构成的,具有显著特征、便于识别商品或服务来源的专用标记。其含义主要包括几个方面:1、商标是用于商品或服务上的标记;2、商标是区别商品或服务来源的标记;3、商标是由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合构成,具有显著特征的人为标记。

12、试述导致专利权终止的事实?

专利权终止,是指专利权因某种法律事实的发生而导致其效力消灭的情形。专利权的终止有两种情形:

1、因保护期限届满而终止。即专利因其保护期限届满而终止其效力。2、专利权在保护期限届满前终止。(1)在专利权保护期限届满前,专利权人以书面形式向国务院专利行政部门声明放弃专利权。专利法规定,专利权人以书面形式声明放弃专利权的,专利权在期限届满前终止;(2)在专利权的保护期限内,专利权人没有按照法律的规定交纳年费。专利法规定,没有按照法律规定交纳年费的,专利权在期限届满前终止。专利权在期限届满前终止的,由国务院专利行政部门在专利登记簿和专利公报上登记和公告。专利权终止日应为上一年度期满日。 13、著作权合理使用的构成要件有哪些? 四、案例分析

1、甲公司指派员工唐某从事新型灯具的研制开发,唐某于1999年3月完成了一种新型灯具的开发。甲公司对该灯具的技术采取了保密措施,并于2000年5月19日申请发明专利。2001年12月1日,国家专利局公布该发明专利申请,并于2002年8月9日授予甲公司专利权。此前,甲公司与乙公司于2000年7月签订专利实施许可合同,约定乙公司使用该灯具专利技术4年,每年许可使用费10万元。 2004年3月,甲公司欲以80万元将该专利技术转让给丙公司。唐某、乙公司也想以同等条件购买该专利技术。最终甲公司将该专利出让给了唐某。唐某购得专利后,拟以该灯具专利作价80万元作为出资,设立一家注册资本为300万元的有限责任公司。2004年12月,有人向专利复审委员会申请宣告该专利无效,理由是丁公司已于1999年12月20日开始生产相同的灯具并在市场上销售,该发明不具有新颖性。经查,丁公司在获悉甲公司开发出新型灯具后,以不正当手段获取了甲公司的有关技术资料并一直在生产、销售该新型灯具。 问题:

(1)唐某作为发明人,依法应享有哪些权利?

(2)甲公司为何将专利技术出让给唐某?该专利技术转让合同成立后,对甲公司和乙公司之间的专利实施许可合同的效力有何影响?

(3)该专利是否应当因为不具有新颖性而被宣告无效?为什么?

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(4)对丁公司的违法行为应如何定性?为什么? 参考答案:(1)署名权、获得奖励权、获得合理报酬权。

(2)因唐某享有在同等条件下优先受让的权利。不影响专利实施许可合同的效力,甲公司的权利义务由唐某承受。

(3)不应被宣告无效。根据法律规定,在申请日前6个月内,他人未经申请人同意而泄露发明创造内容的,该发明创造并不丧失新颖性。

(4)在该专利申请公布之前,丁公司的行为属于侵犯甲公司商业秘密的不正当竞争行为,因为在专利申请公布前,该技术属于商业秘密;在该技术被授予专利权后,丁公司继续使用该技术的行为属于专利侵权行为,因为丁公司未经专利权人许可,以生产经营为目的制造和销售专利产品,构成专利侵权行为。

2、诗人甲某写了一部抒情长诗由某出版社出版,一时成为市场的畅销书,其好友乙某经甲的同意,将该诗文改编成歌剧,并同作曲家丙某协商谱曲。歌剧完成后,乙丙二人将歌剧独家转让给歌舞剧团演出,因剧情感人,乐曲优美动听,剧团的卖座率很高,乙丙二人亦获得丰厚酬金。不久,该省电视台决定将歌剧搬上屏幕,与乙丙签订合同,将歌剧转让给电视台使用,由电视台改编成12集电视连续剧,播放效果亦佳,相继又有几家电视台转播。诗人甲某认为,歌剧取材于他的原作,他只同意由乙改编,理应由甲乙二人共享著作权,而乙只付给少量报酬了事,尤其是乙丙私下与歌舞剧团签约使用他的作品获利,更显不公平的是又将该歌剧交电视台再改编成电视剧,自己只落得个署名权,认为这两件改编作品应为三人共同享有著作权,在未经本人同意的情况下,就私自利用该作品,是乙丙侵犯了其著作权。乙丙认为改编与谱曲是他们单独劳动的成果,出让歌剧的表演权、改编权与制版权只是他们二人共有的著作权,并不侵犯甲的著作权。因争议无法解决,甲向某省版权管理机关提出申诉,要求追究乙丙二人的侵权责任,并宣布演出合同与播放合同无效,在未得到损害赔偿之前,该歌剧和电视剧必须停演、停播。 问:(1)该歌剧是否属三位作者的共有著作权?

(2)歌剧作者与剧团的演出合同是否合法?是否构成侵权? (3)电视台将歌剧改编为电视剧是否侵犯诗人甲某的著作权? (4)版权管理机关对甲的申诉应否支持?

参考答案:(1)该歌剧属乙丙共享著作权的作品,因为该作品由两人合作完成的。(2)不合法。侵犯了甲的署名权。(3)未经甲的同意而改编,且未支付报酬,侵害了甲的合法权益。(4)版权机构应该支持甲的申诉。

3、北京某高科技公司完成了一项“一种滑动轴承的制造方法”的发明创造。这种方法的使用不仅可以提高轴承的质量,而且还可以降低成本,提高产量。

北京某电镀厂完成了一项“微裂纹电镀方法”的发明创造,使用这种方法可以降低成本,减少污染.增强产品性能。

北京某科学研究所发明了一种“健脑抗衰老饮料”。这种饮料是由多种营养成分组成,经提取、净

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化、过滤、灭菌而制成。它能明显改善老年人的一些衰老指标,显示出良好的生理活性。 问:(1)以上三项研究成果是否可以向专利局提出实用新型专利申请? (2)实用新型有哪些特征?

.答案:(1)根据有关法律规定的实用新型的特征判断.以上三项研究成果不能向专利局提出实用新的专利申清。第一项和第二项属于方法发明,可以提出发明专利申请;第三项属于产品发明.也是可以提出发明专利申请。

(2)我国《专利法实施细则》第2条第:款规定:“实用新型是指对产品的形状,构造或者其组合所推出的新的技术方案。”根据上述规定.实用新型具有以下几个特点:①实用新型是针对产品而言的,任何方法(不论是智新颖实用)都下属于实用新型的范围:②作为实用新型对象的产品只能是具有立推形状、构造的产品.而不能是气态产品、液态产品,也不能是粉末状、糊状、颗粒状的固态产品;③作为实用新型对象的产品必须具有实用性.能够在工业卜应用:④作为实用新型对象的产品必须是可以由移动的物品。

4.A省植保站邀请B大学生物系教授张某编写植物病虫害防治讲义,用于对技术干部的培训,后双方协商在原讲义基础上充实内容,绘制彩图,印制成内部教材,张某请本系绘画员王某编制了部分彩图。该教材定名为《植物病虫害防治》后印制成书,书中采用王某绘制的彩图30幅,在该书封底印有“彩图绘制:王某”字样。书印制完毕后,植保站参照正式出版物稿酬标准向作者及制图者支付了报酬,原书稿及彩图手稿作为技术档案由植保站保存,但绘图者王某却要求植保站退回原稿。由于索要多次未果,便向著作权管理机关投诉,要求责令植保站退还原稿,如有损坏则应赔偿损失。 问:(1)谁是《植物病虫害防治》一书的著作权人? (2)王某作为彩图原稿的绘制者,对彩图享有哪些权利?

(3)植保站拒绝退还原稿的行为是否构成对王某利益的侵害?如果是,侵犯了王某的什么权利? 答案:(1)《植物病虫害防治》一书属于委托作品。根据我国著作权法第17条的规定,受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受委托人通过合同约定。合同未明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人在本案中,双方未就《植物病虫害防治》一书的著作权归属进行约定,因此该书的著作权归创作者张某和王某两人。

(2)王某作为彩图原稿的绘制者,对彩图享有的权利有:①著作人身权,包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权;②著作财产权,包括复制权、发行权、展览权、表演权等。

(3)植保站的行为侵犯了王某的利益,王某有权收回自己的彩图原稿,植保站的行为主要侵犯了王某对彩图的所有权。

5.某中学高二学生铁冰为完成老师布置的作文,写了一篇《时髦口头禅》。交给其语文教师杜老师后,杜老师认为铁冰同学的这篇文章写得不错,决定将其作为范文向全班同学介绍。但是,杜老师对铁冰同学的文章作了几个地方的修改。

问,杜老师对铁冰同学文章的修改,是否侵犯铁冰同学的著作权?为什么?

答案:杜老师对铁冰同学作文进行修改是正当的,不侵犯铁冰同学著作权中的修改权。

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(1)铁冰同学的作文《时髦口头禅》是符合著作权法规定条件的作品,自创作完成之时起就自动产生著作权。因此,铁冰同学对自己创作的作文享有修改权等著作权。

(2)杜老师对铁冰同学的作文所进行的修改,是其进行教学活动的必要部分,其目的是帮助学生提高写作能力。

但著作权法并未规定老师对学生为完成作业所写的作文的修改权。如果有人认为杜老师修改铁冰同学作文的行为构成侵权,结论也不能被判为错误。关于这个问题有进一步讨论的必要

6、甲乙两人合作创作一部著作,1993年出版时,双方约定署名顺序为甲、乙。1996年甲、乙在原作的基础上共同修订准备出第二版。在该书付印之际乙未经与甲协商,即通知出版社调整署名顺序,将乙署名为第一作者,甲为第二作者。图书出版后,甲见署名顺序被调,便告乙侵犯了其署名权。试问甲的主张是否成立?为什么?

答案:成立。因为署名权的内容之一就包括署名的顺序,任何人未经著作权人的同意不得改变作品的署名顺序。本案例中乙未经甲的同意擅自改变了署名顺序,有违先前的约定,侵犯了甲的署名权。 7、劳力士钟表有限公司(以下简称劳力士公司)是瑞士一家拥有百年历史的钟表生产公司,已成为世界上高级手表中最具代表性的企业,其产品已为世界各地消费者所熟悉、认同。“ROLEX”是该企业的商号,公司拥有的英文“ROLEX”商标、中文“劳力士”和“皇冠图形”及其组合商标已在世界一百多个国家和地区注册。“ROLEX”商标在世界范围内为驰名商标。自1992年以来,劳力士公司就不同的商品类别在中国注册了多个“ROLEX”商标,并对自己的产品作了大量的宣传,“ROLEX”手表在中国的主要城市市场上均有销售。1999年,劳力士公司的“ROLEX”商标被国家工商行政管理局列入《全国重点商标保护名录》。1999年5月5日,×市国网信息有限责任公司(以下简称国网信息公司)注册“ROLEX”域名,但并未实际开通使用。当劳力士公司准备在中国注册“ROLEX”域名时,发现国网信息公司已注册了“rolex.com.cn”域名。为此,劳力士公司认为国网信息公司将其“ROLEX”商标及企业名称注册为域名,属于恶意抢注行为,构成了不正当竞争行为,侵犯了其商标专用权,依法向人民法院提起诉讼。

【问题】“ROLEX”商标是否是驰名商标?对驰名商标的保护是否延伸到互联网上?

答案:是驰名商标。依据国家工商局《驰名商标认定和保护规定》的认定标准,本案中劳力士公司经过长期的发展经营,其所拥有的“ROLEX”商标和以该商标所标示的产品品质早在世界各国及中国享有较高的知名度,特别是在同行业和相关消费者中,“ROLEX”商标和产品的知名度是众所周知的,因此可以认定该商标为驰名商标。依据最高人民法院2001年6月公布的《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用若干法律问题的解释》(以下简称《域名司法解释》)的规定,必须考虑下述两个因素:第一,国网信息公司的行为构成侵权必须以“ROLEX”商标是驰名商标为前提。根据《域名司法解释》第4条第2款的规定,被告域名或其主要部分构成对他人驰名商标的复制、模仿、翻译或音译;或者与他人的注册商标、域名等相同或近似,足以造成相关公众的误认,则有可能构成侵权行为。域名司法解释》第5条明确指出,行为人的行为被证明具有下列情形之一的,应当认定其具有恶意:(1)为商业目的将他人驰名商标注册为域名的;(2)为商业目的注册、使用

 

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